Наследственное право России: учебник
Шрифт:
Характерно, что на протяжении довольно длительного периода российской истории завещательными правами обладали только лица мужского пола. В Древней Руси, например, передавать имущество по наследству мог только мужчина и только членам своей семьи, т. е. супругу и детям [27] . Обычай этот касался лишь свободных простых граждан, а на боярское имущество и собственность дружинников князя подобное правило не распространялось.
В XIX веке закон предоставлял завещателю право распорядиться своим имуществом как в пользу наследников по закону, так и в пользу посторонних лиц. Обязательная наследственная доля супруга, детей и родителей в тот период не предусматривалась (ст. 1148 Свода законов). Основное ограничение завещательного распоряжения допускалось в части родового имущества. По общему правилу родовые имения не подлежали завещанию. Однако завещатель мог распорядиться о передаче родового имения одному или нескольким своим нисходящим наследникам по закону. Если у завещателя не было нисходящих родственников, он мог передать родовое имение или часть его любому наследнику по закону из того же рода, из которого перешло к нему это имение (ст. 1068 Свода законов).
По нормам современного наследственного права и в силу части 4 ст. 35 Конституции Российской Федерации, гарантирующей соблюдение права наследования, наследодателем может быть любое лицо, являющееся собственником того или иного имущества. Определенные ограничения в действующем законодательстве устанавливаются лишь для лиц, пожелавших составить завещание.
Право завещать имущество является элементом гражданской правоспособности, которая гарантируется государством (п. 4 ст. 35 Конституции), признается за всеми гражданами, возникает в момент рождения и прекращается со смертью человека. Вместе с тем в силу строго личного характера завещания оно согласно части 2 ст. 1118 ГК РФ может быть реализовано только гражданином, обладающим в момент совершения завещания дееспособностью в полном объеме. Лица, признанные недееспособными, не могут заключать сделки,
1) граждане, признанные судом недееспособными (ст. 29 ГК РФ);
2) граждане, признанные судом ограниченно дееспособными (вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, ст. 30 ГК РФ);
3) несовершеннолетние (за исключением граждан в возрасте до 18 лет, ставших полностью дееспособными на основании вступления в брак или эмансипации (п. 2 ст. 21 и ст. 27 ГК РФ).
Понятие дееспособности четко оговорено в законодательстве, а представления о нем утвердились в судебной и нотариальной практиках. Так, согласно статье 21 ГК РФ «способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, т. е. по достижении восемнадцатилетнего возраста».
Следовательно, право завещать возникает у лица с момента достижения 18–летнего возраста либо с момента вступления в брак, если последнее имеет место до достижения совершеннолетия. Этой позиции придерживаются М. Ю. Барщевский, А. А. Рубанов [28] и т. д., а также судебная и нотариальная практика. В то же время вопрос о предоставлении завещательных прав несовершеннолетним продолжает вызывать дискуссии среди правоведов.
НаследникиНаследниками признаются лица, которые в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации могут быть призваны к наследованию (ст. 1116 и 1117). Таковыми становятся не только физические лица (граждане России, иностранцы, лица без гражданства), но и иные субъекты гражданского права: юридические лица и публично–правовые образования, как российские, так и иностранные и международные.
Сразу же оговоримся: не могут быть наследникам животные, но действующее законодательство допускает возложение на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, осуществлять необходимый надзор и уход за ними. При этом заинтересованные лица вправе требовать исполнения воли завещателя в судебном порядке (ст. 139 ГК РФ).
Граждане (физические лица) как субъекты наследственного права могут призываться к наследованию и по завещанию, и по закону при условии, что находились в живых в день открытия наследства. При этом не имеют значения пол, возраст, национальность гражданина и т. п. Право наследования имеют лица, находившиеся в местах лишения свободы, лица, призванные судом недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия. Лицо, скончавшееся ранее наследодателя, не располагает правами на открывшееся наследство после него и не участвует в наследственных правоотношениях. Данное правило применяется с учетом положений пункта 2 ст. 1114 ГК РФ о коммориентах, правоспособности гражданина, т. е. способности иметь гражданские права (в том числе право быть призванным к наследованию) и нести обязанности, возникает в момент рождения и прекращается с его смертью.
По указанным основаниям могут призываться к наследованию и граждане, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (так называемые насцитурусы – от лат. nasciturus ) [29] .
Включая неродившихся лиц в круг потенциальных наследников, закон охраняет возможные интересы будущих субъектов права. Получив заявление об ожидаемом появлении на свет потенциального наследника, лицо, оформляющее наследственные права граждан, принимает меры по обеспечению его интересов. Так, до рождения наследника приостанавливается выдача свидетельства о праве на наследство (см. п. 3 ст. 1163 ГК РФ); не может быть осуществлен раздел наследственного имущества (см. ст. 1166 ГК РФ).
Если ребенок родится мертвым, то он при распределении наследства не учитывается.
Если же ребенок родится живым, хотя и нежизнеспособным, в силу чего умрет спустя незначительное время, следует придерживаться общих правил о наследовании. Необходимо лишь помнить, что, если ребенок умирает на первой неделе жизни, на основании соответствующих записей актов о рождении и смерти выдается только свидетельство о смерти ребенка. Вместе с тем по просьбе родителей (одного из них) органы загса выдают документ, подтверждающий факт государственной регистрации рождения ребенка (п. 2 ст. 20 Закона об актах гражданского состояния).
В силу своей недееспособности несовершеннолетние граждане самостоятельно в нотариальную контору с заявлением о принятии наследства обратиться не могут. Это должны сделать за них законные представители, которыми согласно пункту 2 ст. 20 ГК РФ являются их родители, усыновители или опекуны.
Часть третья ГК РФ значительно расширяет круг наследников, предусматривая первую, вторую, третью, четвертую и последующую очередь. Наследники каждой последующей очереди наследуют при отсутствии наследников предшествующих очередей. Теперь наследниками могут быть дядя и тетя наследодателя, племянники и двоюродные братья и сестры (по праву представления) и т. п. В основу очередности положена степень родства, которая определяется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга. Все призываемые к наследованию наследники одной степени родства наследуют в равных долях. Статья 1147 ГК РФ приравнивает к кровным родственникам (родственникам по происхождению) усыновленного и его потомство, с одной стороны, и усыновителя и его родственников – с другой.
Иначе решается вопрос при наследовании по завещанию. Наследниками по завещанию могут быть любые лица (дети, внуки, братья, сестры и т. д.), в том числе дети, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти. При этом не имеет значения время, которое прожил ребенок, достаточно того факта, что он родился жизнеспособным.
Законодатель вывел из круга лиц, имеющих право быть наследниками, недостойных наследников (ст. 1117 ГК РФ). Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого‑либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.
Таким образом, законодатель закрепляет свободу воли наследодателя в части распоряжения наследством, обеспечивает равенство всех перед законом, гарантирует получение наследником причитающейся доли наследства.
Действия, направленные против осуществления последний воли наследодателя, могут выражаться в составлении фиктивного завещания, сокрытии завещания, понуждении к составлению завещания, принуждении кого‑либо из наследников по завещанию отказаться от наследства и т. д. Направленность умысла значения не имеет. Для применения указанной нормы необходимо, чтобы противоправные действия лица носили умышленный характер. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе его наследовать.
Дети имеют право распорядиться своим имуществом по завещанию в отношении родителей, лишенных родительских прав.
Абзац 2 п. 1 ст. 1117 ГК РФ распространяется только на случаи наследования по закону, в соответствии с которым не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства.
В соответствии с пунктом 2 ст. 1117 ГК РФ по требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения законодательно возложенных на них обязанностей по содержанию наследодателя.
К заинтересованным лицам относятся:
а) граждане, которые обратились с заявлением в суд за защитой своего права или охраняемого законом интереса;
б) прокурор, обратившийся в суд с заявлением за защитой общественных и государственных интересов, прав и интересов других лиц.
Лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования (недостойный наследник), на основании статьи 1117 ГК РФ обязано возвратить все неосновательно полученное им из состава наследственного имущества. Оно должно быть возвращено в натуре, т. е. таким, каким было получено. Если его возвратить невозможно, то недостойный наследник обязан возместить действительную стоимость имущества, а также убытки, возникшие в связи с последующим изменением его стоимости, возвратить или возместить все доходы, которые были получены за время пользования им, проценты за пользование средствами.
Данные правила распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве (несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособных супруга и родителей, а также нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, подлежащих призванию к наследованию согласно пунктам 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ).
Процедура отстранения от наследования по закону недостойных наследников определена в статье 1117 ГК РФ – к ним применяется внесудебный порядок отстранения от наследования. Граждане могут быть признаны недостойными наследниками нотариусом при выдаче свидетельства о праве на наследство, в случае бесспорности оснований к устранению от
Пленум Верховного Суда СССР в постановлении от 1 июля 1966 г. № 6 «О судебной практике по делам о наследовании» (подп. «а» п. 10) разъяснил вопрос, касающийся отстранения от наследования недостойных наследников, относящихся к первой группе, но только применительно к тем из «противозаконных действий», совершение которых преследовалось в уголовном порядке и подтверждение которых допускалось только приговором суда. К противоправным действиям, не являющимся уголовными преступлениями, относится воспрепятствование составлению завещания, его подделка или составление фиктивного завещания, сокрытие завещания, понуждение к составлению завещания или понуждение кого‑либо из наследников к отказу от наследства. Оставшийся открытым вопрос о средствах подтверждения совершения наследником против наследодателя или кого‑либо из его наследников других «противозаконных» действий, не подпадавших под действие уголовного закона, не получил достаточно четкого разрешения и в доктрине.
Иной порядок отстранения от наследования предусмотрен в отношении третьей группы недостойных наследников – «злостных уклонистов». Для признания их недостойными наследниками в соответствии с пунктом 2 ст. 1117 ГК РФ требуется решение суда , вынесенное по требованию заинтересованных лиц. По мнению О. Шилохвоста, такой порядок связан не столько с отсутствием применительно к этой группе (за исключением совершеннолетних детей) уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов и невозможности опоры на имеющий преюдициальное значение приговор суда, сколько с более удаленными семейно–родственными связями лиц из этой группы с наследодателем [30] . Более отдаленное родство, а также отсутствие какого бы то ни было родства являются основанием для признания нарушения основанных на подобных отношениях семейных обязанностей менее тяжким посягательством на охраняемые законом интересы семьи. Считая нарушения взаимных семейных обязанностей лицами, состоящими в более отдаленных степенях родства, менее тяжким нарушением, закон обусловливает отстранение виновных в подобных нарушениях наследников от наследования в более мягком порядке, требующем наличия как минимум заинтересованных в отстранении недостойных наследников лиц. При этом для отстранения недостойных наследников заинтересованные лица должны явным образом проявить свою заинтересованность, предъявив соответствующие требования в судебном порядке.
Однако отнесение к данной категории совершеннолетних детей, злостно уклонявшихся от содержания своих нуждающихся нетрудоспособных родителей (ст. 87 Семейного кодекса Российской Федерации; СК РФ), следует признать необоснованным при наличии в отношении них приговора уголовного суда по статье 157 УК РФ. Так как, во–первых, при наличии приговора суда факт злостного уклонения не нуждается в дополнительном судебном исследовании и поэтому не должен являться предметом рассмотрения гражданского суда. Во–вторых, нарушение семейных обязанностей ближайшими родственниками наследодателя (его совершеннолетними детьми) должно по степени тяжести посягательства на охраняемые законом семейные интересы приравниваться к нарушению семейных прав родителями в отношении своих детей, нарушению, которым закон обусловливает бесспорное отстранение от наследования (абз. 2 п. 1 ст. 1117 ГК РФ). Аналогичным образом родители, злостно уклонявшиеся от содержания своих детей, при наличии в отношении них приговора уголовного суда по статье 157 УК РФ, должны быть приравнены к родителям, лишенным родительских прав, т. е. осужденным по гражданскому законодательству за то же деяние [31] . Таким образом, эти лица подлежали устранению от наследства в бесспорном порядке, на основании одного лишь приговора уголовного суда и независимо от наличия или воли заинтересованных лиц, по заявлению которых гражданский суд должен отстранять всех остальных «злостных уклонистов».
Примечательно, что в период действия части 2 ст. 531 ГК РСФСР судебная практика и доктрина допускали как судебный, так и внесудебный порядок установления «злостных уклонистов». Внесудебный порядок применялся при наличии вступившего в законную силу приговора за злостное уклонение от уплаты алиментов (ст. 122, 123 УК РСФСР), который рассматривался нотариальной практикой в качестве достаточного основания для исключения недостойного наследника из числа наследников нотариусом при выдаче свидетельства о праве на наследство.
Однако закон вполне обоснованно допускает наследование имущества не только по закону, но и по завещанию для таких наследников, несмотря на их недостойное с точки зрения основ правопорядка поведение по отношению к наследодателю.
Итак, решение об отстранении гражданина от наследства может быть принято исключительно судом общей юрисдикции в порядке особого производства по заявлению заинтересованного лица. Таковыми могут быть не только другие наследники и отказополучатели, но и родственники наследодателя, наследниками не являющиеся, имеющие некую нематериальную заинтересованность [32] . К ним относятся прежде всего другие наследники, не желающие уменьшения своей доли в результате призвания к наследованию недостойного наследника [33] . Также к заинтересованным лицам относятся граждане, которые обратились с заявлением в суд за защитой своего права или охраняемого законом интереса, а также прокурор, обратившийся в суд с заявлением за защитой общественных и государственных интересов, прав и интересов других лиц.
Необходимо широкое понимание заинтересованности, с которой закон связывает возбуждение дела об отстранении от наследования недостойного наследника. Следует допустить, чтобы подобное рассмотрение возбуждалось по требованию и более отдаленных родственников, чьи наследственные права не зависят от отстранения недостойного наследника.
Стоит отметить, что Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. подразделял наследников на присутствующих и отсутствующих. Если присутствующий в месте открытия наследства наследник в течение 3 месяцев со дня принятия мер охранения не заявлял суду об отказе от наследства, он считался принявшим наследство (ст. 429). Отсутствующий наследник признавался принявшим наследство лишь в том случае, если он в течение 6 месяцев со дня принятия мер охранения наследственного имущества заявлял народному суду по месту открытия наследства о своем желании принять его.
Очередные изменения в советском наследственном праве произошли в связи с введением с 1 марта 1926 г. института усыновления. Усыновленные и их потомство по отношению к усыновителям в личных и имущественных правах и обязанностях были приравнены к родственникам по происхождению, в связи с чем они стали наследовать после усыновителей. Дальнейшее расширение круга наследников произошло с принятием постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 6 апреля 1928 г. Этим постановлением было разрешено завещать имущество не только наследникам, указанным в статье 418 Гражданского кодекса РСФСР, но и государственным органам, а также общественным организациям.
Наиболее существенные изменения в российское наследственное право середины XX века, в том числе в части определения круга наследников по закону, были внесены Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. «О наследниках по закону и по завещанию».
1. Был расширен круг наследников. В число наследников были включены родители, братья и сестры умершего.
2. Впервые в отечественном праве была установлена очередность призвания к наследованию. Если до этого призывались к наследованию по закону все наследники одновременно (дети, внуки, правнуки и супруг умершего, а также нетрудоспособные и неимущие лица, фактически находившиеся на полном иждивении умершего не менее одного года до его смерти) и каждый из них получал равную долю в наследстве, то теперь к наследованию по закону стали призываться только наследники первой очереди. К ним относились: дети (в том числе усыновленные), супруг и нетрудоспособные родители умершего, а также другие нетрудоспособные, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. В случае их отсутствия или непринятия ими наследства к наследованию по закону призывались наследники второй очереди – трудоспособные родители. Если и этих наследников не было или они отказались от наследства, к наследованию призывались наследники третьей очереди – братья и сестры умершего. Внуки и правнуки умершего призывались к наследованию только в порядке представления.
В результате введения очередности призвания к наследованию по закону: а) прекратилось чрезмерное дробление наследства, сыгравшее свою положительную роль при наследовании нетрудовой собственности, и б) наследственное имущество, как правило, стало оставаться в семье умершего. До издания этого закона родители, братья и сестры умершего, т. е. ближайшие родственники покойного, не будучи иждивенцами последнего, не могли быть наследниками ни по закону, ни по завещанию.
3. Была усилена охрана интересов нетрудоспособных лиц. Если раньше право на обязательную долю в наследстве имели только несовершеннолетние наследники, то благодаря изменениям таким правом стали пользоваться все нетрудоспособные наследники. Если ранее размер обязательной доли составлял 3/4 той доли, которая причиталась бы наследнику при наследовании по закону, то согласно статье 2 Указа обязательная доля нетрудоспособных наследников была увеличена до полной доли, т. е. до размера той доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону.
4. Был введен институт приращения наследственной доли. В случае отказа наследника по закону от наследства или непринятия им наследства причитавшаяся ему доля в наследственном имуществе стала переходить к наследникам той очереди, которая призывалась к наследованию. По ранее действовавшему закону эта доля признавалась выморочным имуществом и поступала в доход государства. В соответствии с внесенными изменениями имущество стало признаваться выморочным лишь в трех случаях: 1) если у наследодателя не осталось никого из наследников по закону и он не оставил завещания; 2) если завещанием все наследники были лишены наследства; 3) если все наследники отказались от наследства или не приняли его.