Судебные прецеденты для практикующих юристов
Шрифт:
Источник публикации: Кассационное определение Курского облсуда от 12.07.2012 по делу № 22-1142/2012 года.
Место публикации: Официальный сайт Курского областного суда.
Довольно часто в следственно-судебной практике в случае совершения преступлений взрослыми лицами с участием несовершеннолетних взрослым предъявляется обвинение по ст. 150
В. и П. группой лиц по предварительному сговору совершили неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон). Подсудимый П. в части обвинения по ст. 150 УК РФ вины не признал, сообщив, что не имел сведений о дне рождения В., не интересовался этим, никогда не отмечал дня рождения В. и полагал, что В., как и ему, уже исполнилось 18 лет, воспринимая его как старшего. П. пояснил, что не заставлял В. совершать указанного преступления и не уговаривал его. Вместе с тем подсудимый В. в судебном заседании не подтвердил осведомленности П. в части несовершеннолетнего возраста и отрицал вовлечение себя П. в совершение указанного преступления, пояснив, что П. предложил покататься, но при этом не уговаривал его, не заставлял и ничего не обещал. Кроме того, отсутствуют доказательства совершения активных действий, связанных с оказанием физического или психического воздействия со стороны П. на несовершеннолетнего.
Один лишь факт совместного участия несовершеннолетнего с совершеннолетним в совершении преступления, учитывая разницу между ними в возрасте всего на пять месяцев и отсутствие осведомленности П. о несовершеннолетнем возрасте В., не образует состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 150 УК РФ, поскольку подсудимый П. не осознавал, что своими действиями вовлекает несовершеннолетнего в совершение преступления. Кроме того, представленными доказательствами не подтвержден ни факт обещания, ни факт обмана или угрозы, ни совершение иных действий подсудимым, направленных на возбуждение у несовершеннолетнего подсудимого желания совершить преступление.
Источник судебной практики: Приговор Дзержинского районного суда г. Санкт-Петербурга. Дело № 1-28/11 по ч. 4 ст. 150, п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ в отношении П. и В.
Место публикации: СПС КонсультантПлюс.
Как отграничить оконченное хищение от покушения на него? В п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» указано: «Кража и грабеж считаются оконченными, если имущество изъято и виновный имеет реальную возможность им пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению (например, обратить похищенное имущество в свою пользу или в пользу других лиц, распорядиться им с корыстной целью или иным образом)». Но в этой связи закономерен вопрос: а когда виновный получает «реальную возможность» пользоваться похищенным?
В судебной практике сложилась общепринятая позиция, согласно которой хищение с территории охраняемого объекта не считается оконченным до тех пор, пока имущество не вынесено с территории, даже если оно было обособлено и подготовлено для последующего выноса. Поэтому задержание на проходной организации квалифицируется в качестве покушения. Такой же результат будет иметь место в ситуации квартирной кражи. Ну а если преступник покинул охраняемую территорию или помещение?
Зачастую в литературе по этому поводу отмечается, что вопрос о том, с какого момента у похитителя появляется реальная возможность пользоваться или распоряжаться изъятым имуществом – вопрос факта, решаемый с учетом обстоятельств конкретного уголовного дела. Судебная практика обычно привязывает факт покушения к расстоянию, на которое удалился преступник от места хищения, но какое именно расстояние должно быть для квалификации оконченного преступления, не скажет ни один юрист. Например, С.
В отличие от кражи, разбой считается оконченным в момент нападения в целях хищения чужого имущества.
Суд признал установленным, что М. и В. заранее договорились об открытом способе хищения чужого имущества и с этой целью прибыли в лесное угодье Я. Обнаружив на месте преступления Ф., присутствие которого не входило в их планы и который мог воспрепятствовать реализации задуманного, они не отказались от преступления, а договорились о совершении нападения с применением насилия, опасного для жизни и здоровья. С этой целью они вооружились огнестрельным оружием, с применением которого совершили нападение на потерпевших, а после убийства потерпевших вместе обыскали домовладение.
Обосновывая принятое решение, суд первой инстанции указал, что «до совершения убийства Ф., П. и Г. кто-либо из осужденных требований потерпевшим о передаче имущества не предъявлял, равно как и не высказывал им своих намерений о завладении каким-либо имуществом. Обыск дома с целью отыскания ценных вещей и денежных средств осужденные провели после убийства потерпевших». Между тем разбой признается оконченным с момента нападения в целях хищения чужого имущества, совершенного с применением насилия, опасного для жизни и здоровья либо с угрозой применения такого насилия.
При квалификации деяния как оконченного разбоя не имеет значения, предъявлялось ли потерпевшим требование о передаче имущества и ставились ли они нападавшими в известность о намерении завладеть имуществом. Юридически значимым для состава такого преступления, как разбой, является осознание виновными, а не потерпевшими, того факта, что нападение совершается именно с целью завладения имуществом потерпевших.
Источник судебной практики: Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 15.01.2013 № 69-О12-17.
Место публикации: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 9.
Широкое распространение на практике получили кражи из магазинов самообслуживания. Как известно, точный размер ущерба влияет на отграничение кражи от мелкого хищения и может повлиять на назначение наказания. Из ст. 158 УК РФ очевидно, что речь идет о реальном ущербе, в понятие которого упущенная выгода не включается. Но как быть, если организация уже совершила определенные действия по предпродажной подготовке товара, то есть фактически вложила свои затраты в товар, перемещенный со склада, окупаемые торговой наценкой? На практике в этой связи существует неоднозначный подход в расчете размера ущерба. Не внесло ясности по этому вопросу и Определение Конституционного Суда РФ от 22 апреля 2010 года № 597-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Ушакова Д. С. на нарушение его конституционных прав примечанием 4 к статье 158 УК РФ», который не нашел оснований для вмешательства и принятия к рассмотрению жалобы гражданина, оспаривавшего конституционность примечания 4 к ст. 158 УК РФ, позволяющего, по его мнению, определять размер похищенного в результате совершения разбоя исходя из его продажной цены, а не закупочной либо страховой стоимости. Конституционный Суд РФ указал на определение размера похищенного исходя из его фактической стоимости на момент совершения преступления, однако четкого понимания, что же является этой стоимостью, не дал.
Суммы НДС и торговой наценки при расчете размера ущерба учитываться не могут, поскольку по смыслу закона подлежит учету реальный ущерб от хищения.
Источник судебной практики: Приговор Мирового судьи судебного участка № 171 Орехово-Зуевского судебного района от 17.04.2012 по делу М. № 1-31/2012 по ч. 3 ст. 158 УК РФ.
Место публикации: Интернет – база судебных актов «Актоскоп».