Наследственное право России: учебник
Шрифт:
§ 3 Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им
Необходимые расходы , вызванные предсмертной болезнью наследодателя (затраты на вызовы врачей, различные врачебные консультации, покупка лекарств, специальных приспособлений, облегчающих жизнь наследодателя, обеспечение диетического питания и т. п.), расходы на его достойные похороны (средства на оплату ритуального имущества, транспорт, обеспечивающий доставку тела наследодателя, поминки, оплату места погребения, т. е. все, что непосредственно связано с похоронами), расходы на охрану наследства и управление им, а также расходы, связанные с исполнением завещания (т. е. с принятием мер по обеспечению перехода к наследникам причитающегося им наследственного имущества, получением имущества, принадлежащего наследодателю, в том числе денежных средств для передачи наследникам; исполнением завещательного возложения, завещательного отказа), возмещаются за счет наследства в пределах его стоимости (ст. 1174 ГК РФ).
Критериев, по которым устанавливается, были расходы необходимыми или чрезмерными, закон не содержит. По–видимому, оценивая расходы с этой точки зрения, нужно учитывать конкретные обстоятельства: уровень цен на соответствующие товары и услуги в данной местности, их доступность и возможность выбора, местные и национальные обычаи, волеизъявление по соответствующим вопросам наследодателя и т. п.
Требования о возмещении расходов могут быть предъявлены к наследникам, принявшим наследство, а до того – к исполнителю завещания или к выморочному имуществу. Гражданин, производивший похороны, подает нотариусу по месту открытия наследства письменное заявление с просьбой возместить расходы, представив счета магазинов, ритуальных, фирм, ресторанов, мастерских по изготовлению памятников, акты комиссии по организации похорон и др. Нотариус, установив личность заявителя, до принятия наследства наследниками, а если оно не принято, до выдачи государству свидетельства о праве на наследство, выносит постановление об оплате расходов.
Такие расходы возмещаются до уплаты долгов кредиторам наследодателя и в пределах стоимости перешедшего к каждому из наследников наследственного имущества. В первую очередь возмещаются расходы, вызванные болезнью и похоронами наследодателя, во вторую – расходы на охрану наследства и управление им, и в третью – расходы, связанные с исполнением завещания.
Для осуществления расходов
Наследник, которому завещаны денежные средства, внесенные во вклад или находящиеся на любых других счетах наследодателя в банках, в том числе в случае, когда они завещаны путем завещательного распоряжения в банке, вправе в любое время до истечения шести месяцев со дня открытия наследства получить из вклада или со счета наследодателя денежные средства, необходимые для его похорон. Размер средств, выдаваемых на основании статьи 1174 ГК РФ банком на похороны наследнику или указанному в постановлении нотариуса лицу, не может превышать 200 МРОТ (ранее 100 МРОТ), установленных законом на день обращения за получением этих средств.
Подчеркнем, те же правила применяются и к иным кредитным организациям, которым предоставлено право привлекать во вклады или на другие счета денежные средства граждан (к примеру, небанковские кредитные организации).Глава 9 Наследование прав, связанных с участием в юридическом лице
§ 1 Общая характеристика прав, связанных с участием в юридическом лице
Последнее десятилетие наглядно показало устойчивое развитие в нашей стране рыночных отношений. В связи с закреплением в законодательстве института частной собственности, расширением круга гражданских прав, появлением широкого спектра коллективных форм осуществления предпринимательской деятельности на определенном этапе стали возникать проблемы, касающиеся перехода в порядке наследования всех результатов такой экономической деятельности. Причем основная масса проблем связана с имуществом, используемым для предпринимательской деятельности [61] . Речь идет о таком институте гражданского права, как юридические лица.
Все дело в том, что наследственное право – достаточно консервативная подотрасль гражданского права. Его основные институты, воспринятые еще из римского права, оказались настолько удачными по своей правовой конструкции, что выдержали испытание временем и дошли практически в неизменном виде до наших дней. Это объясняется непреходящими внутренними качествами собственно римского права, обязанными как многовековой работе над ним ученых–юристов и правоведов–практиков, так и особыми культурными условиями его первоначального возникновения [62] .
Однако жизнь не стоит на месте, и многие институты гражданского права, получившие в нынешнее время свое развитие и применение, не были в достаточной мере даже исследованы в юридической науке прошлого, не говоря уже об их широком применении на практике [63] .
Применимо к юридическим лицам ориентация на традиции классического наследственного права оказывается бесперспективной, и перед законодателем встает задача выработки собственной модели правового регулирования. Безусловно, здесь могло бы помочь обращение к зарубежному опыту, но только с учетом собственных культурных и социально–экономических особенностей.
В современных условиях наследование прав, связанных с участием в юридических лицах (хозяйственных товариществах, хозяйственных обществах, производственных и потребительских кооперативах), приобретает важное значение. В некоторых случаях такие права могут иметь гораздо большую имущественную ценность, чем многие материальные вещи.
Статья 18 ГК РФ, определяющая содержание правоспособности граждан, устанавливает их право участвовать самостоятельно и (или) совместно с другими гражданами в создании юридических лиц, в частности хозяйственных обществ, товариществ, производственных и потребительских кооперативов, путем внесения в их имущество вкладов (паев), а также сохранение за участниками обязательственных прав в отношении этих юридических лиц (абз. 2 п. 2 ст. 48 ГК РФ) предопределили необходимость законодательного определения судьбы таких имущественных прав после смерти их обладателя.
Законодатель устанавливает общий порядок наследования прав, связанных с хозяйственной деятельностью наследодателя в товариществах, обществах и производственных кооперативах.
Хозяйственными товариществами и обществами, исходя из действующего законодательства, признаются коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом (ст. 66 ГК РФ).
Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного товарищества или товарищества на вере (коммандитного товарищества).
Полным признается товарищество, участники которого (полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом.
Товариществом же на вере (коммандитным товариществом) признается товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от его имени предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам товарищества своим имуществом (полными товарищами), имеется один или несколько участников – вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении предпринимательской деятельности.
Данная форма ведения предпринимательской деятельности возникла еще в средние века и получила широкое распространение как способ привлечения к ведению торговой деятельности капиталов анонимных вкладчиков. Она позволяла крупным купцам (комплементариям) привлечь в дело крупные капиталы церкви и дворян, сохранив при этом полный контроль над торговым предприятием для себя и анонимность – для вкладчиков (коммандитистов), поскольку они никак не фигурировали в торговых книгах.
В свою очередь, другая разновидность коммерческих организаций – хозяйственные общества могут создаваться в форме общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью и акционерного общества (открытого или закрытого).
Общество с ограниченной ответственностью является коммерческим юридическим лицом, уставный капитал которого поделен на определенное учредительными документами количество долей его участников, имеющих обязательственные права на имущество общества, несущих риск убытков, связанных с деятельностью общества в пределах внесенных ими вкладов (ст. 87 ГК РФ, ст. 2 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14–ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).
Обществом с дополнительной ответственностью признается учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров. Его участники солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов, определяемом учредительными документами общества.
Другая организационно–правовая форма – акционерное общество – является одной из древнейших форм ведения предпринимательской деятельности. Несомненным достоинством акционерного общества (или, как раньше называли, «компания на акциях», а чуть позже – «акционерная компания») издавна принято считать возможность привлечения значительных средств от широкого круга лиц путем их подписки на акции [64] .
Акционерным обществом признается коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на определенное количество акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к обществу; его участники не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций (ст. 96 ГК РФ, ст. 2 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208–ФЗ «Об акционерных обществах»).
Акционерное общество может создаваться двух типов : открытое акционерное общество (ОАО) и закрытое акционерное общество (ЗАО).
Открытым является акционерное общество, участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. Такое общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, устанавливаемых законом и иными правовыми актами. Открытое акционерное общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность ее проведения ограничена уставом общества или требованиями правовых актов России (ст. 7 Закона об акционерных обществах).
Закрытым является акционерное общество, акции которого распределяются только среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц. Такое общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц. Акционеры закрытого общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими его акционерами.
При этом и закрытое и открытое общества – это не самостоятельные организационно–правовые формы юридических лиц, а лишь два типа одной организационно–правовой формы акционерного общества. Эту позицию подтверждает и судебная практика (см. п. 23 постановления Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. № 19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах»; постановление ФАС Поволжского округа от 21 июня 2005 г. № А65–24571/2004–СГ1–5).
Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг), основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов (ст. 107 ГК РФ; ст. 1 Федерального закона от 8 мая 1996 г. № 41–ФЗ «О производственных кооперативах»). Имущество, находящееся в собственности производственных кооперативов, делится на паи его членов и образует паевой фонд. В свою очередь, пай состоит из паевого взноса члена производственного кооператива и соответствующей части чистых активов производственного кооператива (за исключением неделимого фонда).
От производственного кооператива, являющегося коммерческой организацией, необходимо отличать такую разновидность некоммерческой организации, как потребительский кооператив . Последний рассматривается законодательством в качестве добровольного объединения граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников, осуществляемого путем объединения его членами имущественных паевых взносов. Доходы, полученные потребительским кооперативом от предпринимательской деятельности, осуществляемой кооперативом в соответствии с законом и уставом, распределяются между его членами (п. 5 ст. 116 ГК РФ).
Несмотря на многочисленные различия, рассмотренные организационно–правовые формы объединяет характер взаимоотношений, складывающийся между самим юридическим лицом и его участниками. Все они являются юридическими лицами, наделенными общей правоспособностью, и имеют в частной собственности обособленное имущество, их уставный (складочный) капитал разделен на доли (вклады, паи) участников (учредителей, членов). Участник хозяйственного общества или товарищества, а также производственного или потребительского кооператива не имеет вещных прав на имущество соответствующего юридического лица. Даже в случае, когда в оплату акций (пая, вклада) было внесено его имущество,
§ 2 Порядок перехода по наследству прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах, обществах и производственном кооперативе
На сегодняшний день в части третьей ГК РФ вопросам наследования прав в коммерческих юридических лицах уделено минимум внимания: им посвящена только статья 1176, в самом общем виде касающаяся вопросов наследования прав в хозяйственных товариществах и обществах и в производственных кооперативах. Между тем отдельные аспекты, связанные с наследованием долей (паев) в вышеуказанных коммерческих организациях, получили свое правовое регулирование в федеральных законах об отдельных видах юридических лиц. Но этого оказывается явно недостаточно.
Вследствие активизации рыночных отношений важное место стали занимать права, связанные с имуществом юридических лиц. Это связано с возрождением в гражданском праве новых организационно–правовых форм юридических лиц и появлением в хозяйственном обороте таких коммерческих структур, как хозяйственные общества и товарищества, производственные кооперативы и т. д. Между тем наследование прав в коммерческих организациях обладает определенной спецификой.
В современном гражданском законодательстве России последовательно претворен в жизнь принцип признания права собственности на имущество юридического лица за ним самим, а не за его учредителями (участниками, акционерами). Согласно части 2 ст. 48 ГК РФ применительно к коммерческим организациям данный принцип в равной мере относится к хозяйственным товариществам и обществам, а также к производственным кооперативам (правовой статус их участников определен в статье 67 ГК РФ). Участники хозяйственных обществ (товариществ, кооперативов) передают часть своего имущества в уставный капитал таких юридических лиц, вследствие чего уставный капитал делится на доли (вклады, паи, акции) участников. Передав созданному юридическому лицу право собственности на долю, а также на все приобретенное (произведенное) им имущество, участник сохраняет в отношении этого имущества обязательственные права, но вместе с тем приобретает определенные обязанности . К правам прежде всего относятся:
– из комплексного права на управление в обществе (товариществе, кооперативе): право принимать участие, право голоса, право избирать и быть избранным в органы управления;
– право на информацию о деятельности товарищества или общества, включая право знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией юридического лица;
– право на участие в распределении прибыли;
– право получить в случае ликвидации юридического лица часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость (право на ликвидационную квоту);
– иные права, предусмотренные Гражданским кодексом, законами, учредительными документами.
В числе обязанностей прежде всего следует указать:
– обязанность вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены учредительными документами;
– обязанность не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности юридического лица;
– иные обязанности, которые предусмотрены его учредительными документами.
Анализируя права и обязанности, можно сделать вывод, что часть из них носит имущественный, а часть – неимущественный характер. В связи с этим важно понять возможность перехода всего комплекса этих прав и обязанностей в порядке наследования.
С учетом специфики различных организационно–правовых форм юридических лиц становится возможным говорить о полном или неполном наследственном преемстве . В науке уже отмечалось [65] , что в определенных случаях перечисленные выше права и обязанности переходят к наследникам участника (товарища, акционера и т. д.) полностью, комплексно: наследник принимает указанный комплекс прав и обязанностей и замещает наследодателя, получая его статус участника юридического лица. Если же комплекс прав и обязанностей не переходит к наследникам полностью (например, наследники не вступают в производственный кооператив или не становятся участниками товарищества), то они переходят частично. В этом случае после смерти наследодателя наследники вправе получить стоимость части имущества хозяйственного общества (товарищества, производственного кооператива) соответственно доле (паю) наследодателя в уставном (складочном, паевом) капитале. Общей является обязанность наследников отвечать своим имуществом по обязательствам товарищества (общества) перед третьими лицами в том размере, в котором бы отвечал по ним сам наследодатель, но в пределах перешедшего к наследникам имущества выбывшего участника.
Итак, главной особенностью перехода по наследству прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, а также производственных кооперативах является возможность различных вариантов наследственного преемства. В зависимости от организационно–правовой формы юридического лица может наступать или не наступать полное преемство в правах и обязанностях наследодателя по отношению к таким юридическим лицам.
При наступлении полного преемства наследник становится участником (товарищем, акционером, членом) хозяйственных обществ, товариществ, кооперативов. Если полного правопреемства не возникает (неполное правопреемство), наследуется стоимость доли (вклада, пая), а также право получения дивидендов за определенный период.
Отметим: действующее законодательство четко не решает вопрос о наследовании дивидендов и о том периоде, за который они должны выплачиваться наследникам, что приводит к различным решениям указанного вопроса на практике. В свою очередь, это влечет неравное положение наследников и порой ущемление их наследственных прав.
Подчеркнем, что по своей юридической природе возникающее после объявления дивидендов субъективное право на их получение относится к числу имущественных прав, которые по смыслу статьи 1112 ГК РФ входят в состав наследства и соответственно наследуются. Если же на день открытия наследства общим собранием акционеров не принималось решение о выплате дивидендов, то они не могут относиться к наследственному имуществу и переходить в порядке наследования к другим лицам, так как до объявления дивидендов у акционерного общества нет имущественной обязанности их выплаты (см. постановление ФАС Северо–Западного округа от 7 марта 2007 г. № А56–14002/2006).
С учетом выявленных особенностей наследования долей в коммерческих организациях становится возможным говорить о необходимости в первую очередь однозначного и точного установления в нормативных правовых актах порядка такого наследования. Возможность вступления наследников в состав участников хозяйственного товарищества (общества) – вопрос, имеющий важное значение как для наследодателя и наследников, так и для самого товарищества (общества), его участников и кредиторов.
До принятия части третьей ГК РФ порядок наследования долей в коммерческих организациях практически никак не регулировался. Безусловно, существовали определенные нормы и в самом Гражданском кодексе, и в отдельных федеральных законах о конкретных организационно–правовых формах юридических лиц, посвященные вопросам перехода доли участника по наследству, однако этого было явно недостаточно для полноценного правового регулирования.
С принятием части третьей Гражданского кодекса (от 28 ноября 2001 г. № 233–ФЗ) ситуация изменилась лишь отчасти. И проблема здесь не столько в том, что вопросам наследования прав, связанных с участием в коммерческих организациях, посвящена лишь одна статья 1176 Кодекса, сколько в слабой разработанности отдельных вопросов в корпоративном законодательстве в целом.
Остановимся более подробно на некоторых аспектах наследования прав, связанных с участием в коммерческих организациях.
Основой для наследственного правопреемства доли в коммерческой организации является статья 1176 ГК РФ. Путем логического ее толкования можно заключить, что содержащееся в ней общее правило гласит: в состав наследственного имущества входит доля (пай) его участника. Между тем существуют его ограничения, которые связаны с необходимостью получения согласия остальных участников и установленные в соответствии с Гражданским кодексом, законами или учредительными документами. В диспозиции статьи 1176 ГК РФ содержится два специальных правила :
1) наследник, к которому перешла доля вкладчика товарищества на вере, сам становится вкладчиком в товариществе на вере;
2) в состав наследства участника акционерного общества входят принадлежащие ему акции. Наследники, к которым перешли эти акции, становятся участниками акционерного общества.
Правила, касающиеся наследования вклада в коммандитном товариществе, полностью согласуются с целями данной организационно–правовой формы. Ведь для полных товарищей не должна иметь значения личность вкладчика, главное – это его вклад в складочный капитал товарищества. К тому же положение вкладчика таково, что он не участвует в деятельности товарищества, не влияет на принятие ими решений. Еще до принятия части третьей ГК РФ в юридической науке высказывались мнения, что для перехода по наследству прав вкладчика в товариществе на вере согласия полных товарищей требоваться не должно [66] . Доктрина выявила существовавшую проблему, а законодатель ее устранил. В связи с этим нет абсолютно никаких оснований для ограничения перехода принадлежащих вкладчику прав по наследству, так как права вкладчика, закрепленные в статье 85 ГК РФ, обусловливают его положение в первую очередь как инвестора.
Норма части 3 ст. 1176 ГК РФ императивно устанавливает правило, согласно которому в состав наследства входят принадлежащие наследодателю акции и его наследники становится участниками акционерного общества автоматически. Заметим, что законодатель использует термин «акционерное общество», следовательно, она распространяется как на открытые, так на закрытые его типы. Если проанализировать особенности закрытого типа акционерного общества, можно сказать, что его главным отличием от открытого является достаточно замкнутый состав акционеров. Но вместе с тем закрытое акционерное общество – это в первую очередь объединение капиталов, а не лиц.
В частности, А. Н. Гуев усматривает даже «внутреннее противоречие» между общими положениями пункта 1 ст. 1176 ГК РФ, предусматривающими возможность установления отдельными законами ограничений на переход указанных прав по наследству и пунктом 3 той же статьи, императивно решающим данный вопрос в пользу такого перехода [67] .
Считаем возможным не согласиться с позицией ученого, заметив, что речь идет всего лишь о приоритете специальной нормы над нормой, устанавливающей общее правило. Другое дело, специальная норма не вполне согласуется с корпоративным законодательством, так как размывает границы между организационно–правовыми формами юридических лиц.